證明商標有什么好處的問題一直是困惑大家許久的問題,今天應(yīng)網(wǎng)友們的訴求,我們會整理有關(guān)證明商標侵權(quán)怎么判定和證明商標有什么好處的不同之處,為大家通過本篇文章做詳細的分析,也希望能夠幫助到大家。
通過其行為特征認定商標是否侵權(quán):
1、如敬行為人實施了侵犯商標權(quán)的民事違法行為;
2、造成了他人財產(chǎn)或人身損害的事實;
3、違法行為與損害后果之間具有因果關(guān)系;
4、行為人主觀上有故意或過失的過錯。
【法律依據(jù)】
《民法典》第一千一百六十五條
行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益造成損害的,應(yīng)當承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
依照法律規(guī)定推定行為人有過錯,其不能證明自己沒有過錯的,應(yīng)當承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
第一千一百六十六條
行為人造成他人民事權(quán)益損害,不論行為人有無過錯,法律規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的,依照其規(guī)定。
第一千一百六十七條
侵權(quán)行為危及他人人身渣前慎、財產(chǎn)安全的,被侵權(quán)人有權(quán)請求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權(quán)責(zé)任。
【溫馨提示】
以上回答,僅為當前信息結(jié)合本人悔吵對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!
如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關(guān)信息,同專業(yè)人士進行詳細溝通。
判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán),一般需要判斷涉嫌侵權(quán)行為是否構(gòu)成商標法意義上的商標的使用。商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝、容器、服務(wù)場所以及交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用以識別商品或者服務(wù)來源的行為。判斷是否為商標的使用應(yīng)當綜合考慮使用人的主觀意圖、使用方式、宣傳方式、行業(yè)慣例、消費者認知等因素。與注冊商標相同的商標是指涉嫌侵權(quán)的商標與他人注冊商標完全相同,以及雖有不同但視覺效果或者聲音商標的聽覺感知基本無差別、相關(guān)公眾難以分辨的商標。與注冊商標近似的商標是指涉嫌侵權(quán)的商標與他人注冊商標相比較,文字商標的字形、讀音、含義近似,或者圖形商標的構(gòu)圖、著色、外形近似,或者文字圖形組合商標的整體排列組合方式和外形近似,或者立體商標的三維標志的形狀和外形近似,或者顏色組合商標的顏色或者組合近似,或宴畝者聲音商標的聽覺感知或者整體音樂形象近似等。判斷商標是否相同或者近似,應(yīng)當在權(quán)利人的注冊商標與涉嫌侵權(quán)商標之間進行比對。判斷與注冊商標相同或者近似的商標時,應(yīng)當以相關(guān)公眾的一般注意力和認知力為標準,采用隔離觀察、整體比對和主要部分比對的方法進行認定。在商標侵權(quán)判斷中,在同一種商品或者同一種服務(wù)上使用近似商標,或者在類似商品或者類似服務(wù)上使用相同、近似商標的情形下,還應(yīng)當對是否容易導(dǎo)致混淆進行判斷。標準明確了多種商標侵權(quán)行為:自行改變注冊商標或者將多件注冊商標組合使用,與他人在同一種商品或者服務(wù)上的注冊商標相同的;自行改變注冊商標或者將多件注冊商標組合使用,與他人在同一種或者類似商品或者服務(wù)上的注冊商標近似、容易導(dǎo)致混淆的;在同一種商品或者服務(wù)上,將企業(yè)名稱中的字號突出使用,與他人注冊商標相同的;在同一種或者類似商品或者服務(wù)上,將企業(yè)名稱中的字號突出使用,與他人注冊商標近似、容易導(dǎo)致混淆的等。在查處商標侵權(quán)案件時,應(yīng)當保護合法在先權(quán)利。以外觀設(shè)計專利權(quán)、作品著作權(quán)抗辯他人注冊商標專用權(quán)的,若注冊商標的申請日先于外觀設(shè)計專利申請日或者有證據(jù)證明的該著作權(quán)作品創(chuàng)作完成日,商標執(zhí)法相關(guān)部門可以對商標侵權(quán)案件進行查處。商標法第五十九條第三款規(guī)定的“有一定影響的商標”是指在國內(nèi)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標。有一定影響的商標的認定,應(yīng)當考慮該商標的持續(xù)使用時間、銷售量、經(jīng)營額、廣告宣傳等因素進行綜合判斷。法律依據(jù):《中華人民共和國商標法》 第五十七條 有下列行為之-的, 均屬侵犯注冊商標專用權(quán):(一) 未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;(二) 未經(jīng)商標注冊人的許可,運祥世在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導(dǎo)致混淆的; (三) 銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的;(四) 偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的;(五) 未經(jīng)商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的;(六) 故意為侵犯他人商標專用權(quán)行為旁肢提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權(quán)行為的;(七) 給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的。
只有我國和日本等少數(shù)國家在規(guī)定商標侵權(quán)行為時未提混淆之虞,而是直接規(guī)定“未經(jīng)商標注冊人許可,在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”的行為屬于侵權(quán)行為。這一立法模式雖然在司法實踐上具有較強的可操作性,但卻導(dǎo)致了我國部分法院過于僵化的以商標近似、商品類似作為商標侵權(quán)判斷的標準,從而違背了《商標法》的立法目的與價值。筆者認為,商標侵權(quán)的判斷應(yīng)以混淆可能性為標準,正確看待商標近似、商品類似在判斷中的作用。一、商標侵權(quán)判斷應(yīng)以混淆為標準 (一)商標權(quán)的客體決定了商標侵權(quán)行為的判斷標準 客體決定權(quán)利,在劃定商標專有權(quán)邊界,確定商標侵權(quán)判斷標準之前需要明確的是商標法保護的客體是什么。商標并不僅僅是指由文字、圖形、字母等或其組合而成的“符號標識”,它還包括所指向的商品或服務(wù),以及最為重要的商譽。商標的這三個要素是統(tǒng)一的有機體,缺少任何一部分都不能構(gòu)成商標。在這三者之中,商標法真正保護的不是商標標識本身,而是它所承載的商譽,即標志與產(chǎn)品來源及經(jīng)營者信譽之間的關(guān)系。脫離了商品及其提供者,不能發(fā)揮識別機能的符號標識不是“商標”。只有通過經(jīng)營者的使用,某一標識才能逐漸成為凝聚消費者購買經(jīng)歷以及產(chǎn)品質(zhì)量等信息的載體,成為商標權(quán)人商業(yè)信譽的象征。正所謂“商標是商標權(quán)人最可信的圖章,商標權(quán)人通過它來保證附著該商標的商品,它傳遞著商標權(quán)人或好或壞的名聲……名聲就像臉一樣,是其擁有者及其信譽的象征”。通過使用后的商標已不再是一個單純的標識符號,而是在消費者心目中代表了特定商品或服務(wù)的質(zhì)量,并保證它們能達到消費者所期望的水平。這種基于商標而產(chǎn)生的信賴使得消費者在購買時能夠讓他們放心地選擇即將購買的品牌而無需調(diào)查,同時也使得商標成為經(jīng)營者推銷商品的無聲推銷員。然而,作為商標權(quán)人的經(jīng)營者、生產(chǎn)者之所以愿意不斷的投資使用商標并保證商品質(zhì)量的穩(wěn)定,正是因為這些投資和努力都能得到回報,即商標成為了一種品質(zhì)的保證,在不斷推陳出新的過程中吸引更多的消費者;更重要的是這些商譽不會被他人冒用或盜用。因此,商標法不是保護符號的法律,而是保護標志和商品、經(jīng)營者之間固有聯(lián)系的法律。由商標權(quán)的客體決定了,只有混淆才更直接地指向商標侵權(quán)的本質(zhì),混淆才會破壞標志與產(chǎn)品來源及經(jīng)營者信譽之間聯(lián)系,而商標的相似僅僅是一種外在表象。對于侵權(quán)者通過使用他人商標將自己的商品偽裝成他人的商品的行為,只有達到了使消費者產(chǎn)生誤認的程度,才能夠真正的侵占商標所有人的商譽。僅僅將商標此亮近似作為商標侵權(quán)判斷的標準,容易導(dǎo)致判斷結(jié)果與消費者認知的背離,在消費者不會發(fā)生混淆的場合,由于法律實施的結(jié)果,創(chuàng)造了消費者的印象。如在一些商標糾紛案中法院完全根據(jù)兩個商標的近似、商品類似做出侵權(quán)判決。這樣實踐的結(jié)果就是把商標法的保護對象由商譽轉(zhuǎn)為商標標識本身,商標注冊就可能成為“符號壟斷”的手段,而這正是與商標法保護商譽的立法目的相沖突的。(二)混淆標準有利于商標制度周延性 以混淆作為商標侵權(quán)判斷的標準,與商標的正當使用制度上相通,更具有邏輯周延性。和任何權(quán)利一樣,商標專用權(quán)也是有限制的,這種限制主要體現(xiàn)虛拿在第三人對商標標識的描述性使用及指示性使用上。上述使用之所以具有正當性,是因為這些使用僅限于說明描述自己的商品和服務(wù)或是表明經(jīng)營范圍,并不會影響商標功能的正常發(fā)揮,也不會侵占到商標權(quán)人在商標上所累積的商譽。具體而言,在描述性使用的場合,商標權(quán)人的商標多是直接表示商品特點的普通詞匯或是地理名稱等,由于使用獲得顯著性得以注冊。但這些商標的原有含義仍然存在,商標權(quán)人無權(quán)禁止第三人在原有含義的基礎(chǔ)上使用標識。如將表示產(chǎn)地的“金華”二字用于“金華特產(chǎn)火腿”,并不侵犯“金華火腿”的商標權(quán)?!盁粲芭H狻弊鳛樗拇ㄊ∵_縣著名牛肉商品土特產(chǎn)的名稱,將其使用在牛肉商品上作為商品名稱也不會侵犯“燈影牌”商標的專用權(quán)等等。描述性使用要求使用人是不可避免的使用,出于善意且不存在借用他人商標的信譽的行為,并限定在合理森譽寬的范圍之內(nèi)。這與將混淆作為商標侵權(quán)的判斷標準是具有同一性的,第三人對標識的使用一旦跨過合理界限就會從正當性使用轉(zhuǎn)化為侵權(quán)使用,而劃定這一界限的標準就是是否引起相關(guān)公眾的混淆。第三人的使用如果導(dǎo)致了相關(guān)公眾的誤認,就可能存在借用他人商標信譽,破壞商標功能的行為,從而排除在正當使用之外??梢哉f,混淆標準的建立使得第三人的使用被完整地劃分為侵權(quán)使用和正當性使用,保證了制度上的周延性。在這種情況下,如果將商標近似、商品類似作為商標侵權(quán)判斷的標準,商標的正當使用制度就會遇到阻礙。因為依照一旦滿足商標近似、商品類似條件就構(gòu)成侵權(quán),上述列舉的情形就很難歸為正當性使用,甚至大量不會造成混淆對標識的使用的情況都會歸為侵權(quán)之列。二、雙重相似于混淆 我國商標法司法解釋在規(guī)定侵犯商標權(quán)行為時使用了“誤導(dǎo)公眾”等措辭,但又將“易使公眾產(chǎn)生誤認”作為商標近似的規(guī)定,使得二者的關(guān)系頗為模糊。筆者認為相似性的判斷應(yīng)當采用客觀標準;在商標侵權(quán)行為的判斷中,混淆是個更為豐富的概念,商標近似和商品類似不可替代混淆也不必然導(dǎo)致混淆。(一)商標近似、商品類似不等于混淆 商標相似性的判斷應(yīng)僅僅針對符號本身。兩個商標是否近似就是指兩者相比較后,文字商標在音、形、義方面是否有部分要素相同或相似;圖形商標在構(gòu)圖、顏色,文字與圖形結(jié)合商標的在整體結(jié)構(gòu)方面是否相似。相似性的判斷應(yīng)以客觀比對為標準,不宜引入混淆作為參考,因為一旦在商標近似的認定中考慮混淆可能性就會導(dǎo)致這樣一個問題:一方面,認定混淆需要考慮商品或服務(wù)是否類似;另一方面,是否有混淆可能性又是衡量商品或服務(wù)是否類似的因素。這無疑成為了一個“雞生蛋、蛋生雞”不斷循環(huán)問題,導(dǎo)致兩者的關(guān)系更為混亂。將相似性判斷限制在客觀標準內(nèi),把商標近似、商品類似應(yīng)作為混淆可能性的考慮因素之一,而不是再將混淆可能性作為商標近似、商品類似的判斷標準,這樣能夠使兩者的關(guān)系在邏輯上更為順暢。事實上,混淆可能性的存在并不一定意味著存在商標近似和商品類似。如“黑人”與“白人”商標,以一般的審查標準論,二者不應(yīng)當屬于近似商標,但我國商標審查部門考慮到“黑人”商標已具有一定知名度,當消費者看到同一種商品上的“白人”商標時,會誤認兩者有關(guān)聯(lián),進而造成產(chǎn)源誤認,因此,認定兩者為近似商標,不予注冊。上述裁定的結(jié)果無疑是恰當?shù)?,但以存在混淆可能性為由認定兩商標近似卻未免牽強。審查機關(guān)對商標相似性的認定應(yīng)當遵循客觀原則,兩者在音、形、義上無相似的要素就應(yīng)當認定兩者不構(gòu)成相似商標,而無須以混淆可能性推導(dǎo)出商標近似這一并不符合一般消費者認知的結(jié)論,審查機關(guān)完全可以直接以存在混淆可能性做出認定。商標近似與商品類似不必然導(dǎo)致混淆的產(chǎn)生。美國在creor-Doner訴Drzzle一案中就商標近似性與混淆可能性提出兩項重要原則:第一,即便兩者商標非常近似,也并不必然導(dǎo)致混淆。第二,在評估兩件商標的近似性時,重要的問題是看近似性對潛在購買者的影響。最終該案中法院認定兩件商標雖然相似,但不存在混淆的可能性。這一原則說明:首先,混淆可能性的判斷需要考慮多種因素,除近似程度外還包括商標的注冊與使用情況、顯著性與知名度、費者的認知程度等。近似商標的使用的確增大了消費者發(fā)生混淆的可能性,但是消費者仍然可以通過對商品價位、店面裝潢以及營業(yè)地點來區(qū)分不同的商品來源。如現(xiàn)代汽車與本田汽車的商標標識均是H,僅存在角度上差異,但由于消費者對此類價位商品的高度謹慎使得將兩者混淆的情況不可能在現(xiàn)實中出現(xiàn)。其次,在商標訴訟中,判斷商標近似、商品類似并不是判斷混淆可能性的必經(jīng)前提。商標近似、商品類似的認定從來都不是商標訴訟的主要目的,而是解決是否存在侵權(quán)問題的手段之一。因此,在認定過程中應(yīng)當始終以混淆可能性作為出發(fā)點和歸宿,法院不必就商標近似、商品類似得出明確的結(jié)論。如果通過其他方式就可以解決是否存在混淆可能性這一問題,就根本毋庸考慮商標、商品是否近似或類似的問題。(二)混淆比相似性更豐富 混淆包含了狹義混淆、廣義混淆,售前、售后混淆等不同樣態(tài),是一個遠比相似性更為豐富的概念?;煜勺畛鮾H限于產(chǎn)品的直接出處,隨后逐漸延伸到出處之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和贊助關(guān)系,完成了從直接混淆向間接混淆的擴張。混淆時間起初限于購買之時,后來逐漸向購買前和購買后延伸,出現(xiàn)了售前混淆和售后混淆。其中,售后混淆不僅擴大了判斷混淆可能性的時間范圍,還將判斷混淆的主體從購買者擴大到旁觀者。相應(yīng)的,混淆概念的不斷演變使得世界各國建立了更為豐富的商標侵權(quán)判定體系。如美國1962年修正《蘭哈姆法》,刪除了第43條中的“消費者對該商品或服務(wù)的來源”。這樣只要商標的使用行為“可能導(dǎo)致混淆、誤解或欺詐”就可構(gòu)成商標侵權(quán),商標侵權(quán)由最初的來源混淆擴大到了關(guān)聯(lián)與贊助混淆。同時美國參議院解釋:“因為該規(guī)定實際上既包括實際的消費者,也包括潛在的消費者,為了避免對法條中該用語的誤解,刪除‘消費者’這個詞”。這也就意味著,對商標發(fā)生混淆的主體,既可以是實際的消費者,也可以是潛在的消費者,消費者發(fā)生混淆的時機,即可以在購買時,也可以在購買之前或者購買之后,從而為售前混淆與售后混淆制度的建立奠定了基礎(chǔ)。其中BrookfeldCouncaton lnc V.WestCoast EntertanentCorp一案即是運用“初始混淆理論”的經(jīng)典案例。在該案中,法院認為尋找原告產(chǎn)品的上網(wǎng)者有可能被帶到被告的網(wǎng)站,并發(fā)現(xiàn)與原告相似的產(chǎn)品,許多最初意欲使用原告產(chǎn)品的消費者將可能使用被告提供的替代產(chǎn)品,在這種情況下被告不正當?shù)孬@取了原告凝聚在其商標上的商譽,因此應(yīng)承擔(dān)商標侵權(quán)責(zé)任??梢哉f隨著科技的不斷發(fā)展,域名、鏈接式廣告、彈出式廣告等新型的商標侵權(quán)形式層出不窮,以相似性作為商標侵權(quán)判斷標準很難全面準確地涵蓋現(xiàn)有的以及未來可能出現(xiàn)的商標侵權(quán)行為。而混淆這一概念演變至今,內(nèi)涵不斷擴大,不僅將整個商品的銷售過程囊括在內(nèi),還入了實際購買者、潛在消費者等眾多主體,更因其準確的指向了商標侵權(quán)的本質(zhì)從而能夠涵蓋破壞商標功能的各種行為,較之以相似性建立的單一的侵權(quán)體系具有更大的制度空間。三、結(jié)論 從上述分析看來,我國《商標法》以相似性作為侵權(quán)判斷的標準存在諸多缺陷,在實踐中已成為公平處理個案的障礙,容易使得侵權(quán)的判定結(jié)果與市場脫節(jié),違背消費者的認知。時值商標法第三次修改之際,筆者建議我國應(yīng)該明確將混淆可能性作為商標侵權(quán)的判斷標準,理清混淆與相似性之間的關(guān)系。具體來說對《商標法》第52條第1款可作出如下修改:“未經(jīng)商標注冊人許可,在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的標識,足以造成相關(guān)公眾的混淆”屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。與此相對應(yīng),對駁回商標注冊申請事由也應(yīng)當作出相應(yīng)的調(diào)整,將《商標法》第28條修改為:“申請注冊的商標,凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似,導(dǎo)致公眾產(chǎn)生混淆的可能,由商標局駁回申請,不予公告”。作者:余靜,原標題:商標侵權(quán)的判斷標準,尊重作者版權(quán),轉(zhuǎn)載請保留作者署名。
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